Media Review

Управление правами на результаты интеллектуальной деятельности

Управление правами на результаты интеллектуальной деятельности

О необходимости процедур, связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, о том, как правильно подать заявку на регистрацию интеллектуальной собственности, а также с какими проблемами в сфере охраны интеллектуальной собственности в России сталкиваются предприниматели, интервью директора правовой дирекции АО «РВК» Поляковой Наталии Владимировны.

− Наталия Владимировна, расскажите, пожалуйста, зачем наукоемким компаниям нужна правовая охрана, патент, и вообще что такое интеллектуальная собственность?

− Вопрос очень обширный. Правовая охрана интеллектуальной собственности нужна не только наукоемким компаниям, а в целом любой организации, особенно коммерческой.

Интеллектуальная собственность – это, прежде всего, нематериальный актив, который способен приносить прибыль организации любой организационно-правовой формы. Если в целом говорить, что такое интеллектуальная собственность, то, безусловно, достаточно ознакомиться со статьей 1225 Гражданского кодекса РФ, где перечислено 16 охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД). При этом это результаты интеллектуальной деятельности или интеллектуальная собственность, с точки зрения Гражданского кодекса – это результат творческой деятельности, созданный гражданином России. Это означает, что автором результата интеллектуальной деятельности может быть только физическое лицо – гражданин России, а вот правообладателем может быть как физическое, так и юридическое лицо.

Если говорить о наукоемких компаниях, то нельзя не сказать о так называемых служебных РИД (изобретениях, произведениях) или в целом о служебных РИД.

Если мы говорим о служебных результатах интеллектуальной собственности, то мы должны понимать только одно – автором данных РИД является, конечно, работник, а вот правообладателем становится работодатель. Если говорить в юридической терминологии, то все, что создано творческим трудом работника в рамках должностных обязанностей или по прямому поручению работодателя, принадлежит работодателю.

И вот эти РИД могут использоваться компанией для производства продукции, для продажи лицензий, в целом для охраны и защиты своих разработок.

При этом, обращаю внимание, что не все РИД подлежат обязательной или добровольной государственной регистрации. Объекты авторского права, за исключением программ для ЭВМ и баз данных, не подлежат государственной регистрации. А вот когда мы говорим о потенциально охраноспособных РИД – изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, селекционных достижениях, наименованиях мест происхождения товаров, товарных знаках/знаках обслуживания, то они подлежат обязательной государственной регистрации, и только после данной регистрации мы можем говорить, что у нас есть изобретение, полезная модель, промышленный образец или товарный знак (знак обслуживания) и др. Какова суть регистрации интеллектуальной собственности?

Разговор идет об открытии информации в обмен на обеспечение правовой охраны. То есть правообладатель после регистрации охраноспособного РИД получает государственную монополию на право использования того или иного РИД. То есть кроме право-обладателя без оформления договора лицензионного или договора отчуждения никто не имеет права использовать данный РИД.

− Какие органы занимаются вопросами охраны интеллектуальной собственности?

− В России таким органом является Федеральная служба по интеллектуальной собственности, или Роспатент. При этом, обращаю внимание, что РИД могут быть зарегистрированы не только в России, но и за рубежом. Соответственно, если вы регистрируете изобретение за рубежом, то таким органом является Национальное патентное ведомство страны регистрации, или, если вы регистрируете изобретение по договору о патентной кооперации (Договор о патентной кооперации (Рatent Cooperation Treaty, Вашингтонское соглашение, РСТ, 19.06.1970)), то это, в том числе, Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которое обеспечивает регистрацию изобретений по процедуре PCT.

− Расскажите об изменениях, нововведениях в области развития интеллектуальной собственности. Какие новые инструменты, государственные услуги появились?

− Часть 4 Гражданского кодекса РФ, посвященная интеллектуальной собственности (Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ), вступила в силу с 1 января 2008 г. Точечные изменения, безусловно, в часть 4 ГК РФ вносятся, но существенные изменения вносились, по сути, единожды Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Поправки затронули, если говорить о патентном праве, введение экспертизы по существу для полезных моделей; возможность предоставления безвозмездных лицензий между коммерческими организациями; возможность предоставления открытых лицензий объектов авторского права и ряд других изменений.

По моему мнению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности России в полном объеме соответствует международным договорам и абсолютно работоспособно.

− Улучшился ли механизм охраны интеллектуальной собственности, изменилась ли работа патентного ведомства?

− Нет, особых изменений не произошло.

Если говорить про работу патентного ведомства (Роспатента), то с развитием цифровых технологий, в России появилась возможность подавать заявки в электронном виде. То есть роль бумажного документооборота снижается, что особенно удобно для регионов, так как ездить в Москву подавать заявки, получать письма в наше время не разумно. Подать заявку можно с использованием сайта госуслуг.

− Какие практические ошибки чаще всего делает предприниматель при подаче заявки на регистрацию результата интеллектуальной деятельности?

− Ошибок, к сожалению, очень много. Следует признать, что, несмотря на то, что в 2008 г. вступила в действие часть 4 ГК РФ, к сожалению, очень мало специалистов в этой области. Сфера интеллектуальной собственности, с моей точки зрения, как ни один институт права, обросла мифами и ложными выводами. Это и приводит в основном к ошибкам. Первое – это боязнь предпринимателей подавать заявку на регистрацию. Существует риск и очередной миф, что таким образом заявка будет утеряна. Они пытаются охранять большинство объектов исключительно в режиме ноу-хау.

Ноу-хау – это один из вариантов обеспечения правовой охраны, но ноу-хау имеет свои недостатки. В отличие от патентования обладатель ноу-хау не получает той самой монополии, так как не открывает информацию в обмен на обеспечение правовой охраны.

Второй недостаток – о данном РИД никто не знает, ибо он сохраняется в режиме коммерческой тайны или с соблюдением иных разумных мер. При этом наличие у организации патентов или свидетельств является, в том числе, одним из способов гарантий для инвестора, который планирует инвестировать в тот или иной стартап. Интеллектуальная собственность, если говорить о том, что может стать интеллектуальной собственностью, то это всегда РИД, обладающий таким критерием, как абсолютная мировая новизна. То есть это уже говорит о том, что ни у кого в мире точно такого нет. И это опять к вопросу – а зачем это делать, какую пользу это приносит людям.

Вторая ошибка предпринимателей – необеспечение контроля и учета, полученных работниками, РИД. Это к вопросу о служебных РИД. Отсутствие мониторинга рынка в целом.

Зачем нужен мониторинг? Патентование или регистрация РИД – это не самоцель. Очень важно знать основные тренды и направления развития вашей отрасли. А проще всего это сделать и разумней по подаваемым на регистрацию заявкам. Вы всегда можете провести патентное исследование и понять, насколько то или иное направление, которым вы занимаетесь, является перспективным как в России, так и за рубежом. Поэтому, проведя патентные исследования или патентное картирование (патентный ландшафт), вы всегда будете понимать ценность вашего РИД. Вы всегда сможете определить ваших основных конкурентов, вы сможете определить страны, в которых данное направление активно развивается.

Исходя из этого, определить, необходимо ли вам, например, патентоваться за рубежом. Если продукция того или иного стартапа имеет экспортный потенциал, то патентование только в России может принести больше вреда, чем пользы. Почему? Потому, что если мы говорим о наукоемких предприятиях, о стартапах, то одним из принципов патентного права является территориальный принцип. Это означает, что патент России действует только на территории России. Если ваша продукция обладает экспортным потенциалом, это означает, что вы открыли информацию, но не обеспечили правовую охрану в странах, где находятся ваши конкуренты, или там, где находятся ваши рынки.

− Если, например, товарный знак зарегистрирован в ЕС и компания вышла с ним на рынок РФ, надо ли еще в РФ регистрировать?

− В России надо все равно регистрировать. А товарный знак, зарегистрированный в РФ, действует только на территории РФ. Далее вы можете зарегистрировать товарный знак или знак обслуживания за рубежом в национальном патентном ведомстве сраны регистрации или воспользоваться международным договором, который называется Мадридское соглашение. То есть в тех странах, которые ратифицировали Мадридское соглашение и протокол, вы подаете одну заявку и регистрируете на несколько необходимых вам странах.

− Каким критериям патентоспособности должна соответствовать заявка?

− Если мы говорим о патентоспособности объектов патентного права. Их три – это изобретения, полезная модель и промышленный образец. Критерии патентоспособности определены ГК РФ.

1. Изобретение:
Новизна.
Изобретательский уровень.
Промышленная применимость.

2. Полезная модель:
Новизна.
Промышленная применимость.

3. Промышленный образец:
Новизна.
Оригинальность.

Если патентуемый объект соответствует этим критериям, а экспертизу проводит подведомственное Роспатенту ФГБУ «ФИПС», и, в случае, если заявка проходит экспертизу и РИД соответствует данным критериям, только после этого правообладатель получает сначала решение о выдаче патента, а потом и сам патент.

− Раньше авторы и компании предпочитали патентоваться за границей. Как сейчас обстоит дело?

− Дело обстоит плохо. За рубежом патентуются очень мало и плохо. Проблем здесь несколько. Первая, как я уже говорила, отсутствие специалистов, стоимость самих услуг патентных поверенных, незначительное для нашей страны количество патентных поверенных. Если говорить о товарном знаке, то это порядка 30 тыс. руб. в РФ.

Если говорить об изобретении, то порядка 50–70 тыс. руб. Это только подготовка и подача заявки. А еще пошлины, а также возможны запросы экспертизы и т. д. Патентование за рубежом значительно дороже. Пошлины по стоимости отличаются. Наиболее дорогие сраны для патентования: США, ЕС, Япония, Южная Корея. Чем выше жизненный уровень в стране, тем выше пошлины и дороже услуги патентного поверенного.

Существует такая статистика, например, если вы хотите получить патент на изобретение в США, будьте готовы, что срок регистрации составить не менее 5-7 лет и стоить будет порядка 50 тыс. долл. США.

Мой личный рекорд, патентование во Франции (по процедуре ЕПВ-РСТ) составило 11 лет. И все это время нужно оплачивать пошлины за ответы на запросы экспертизы, поддержание в силе заявки и услуги патентного поверенного. То есть патентоваться за рубежом нужно, если у продукции действительно есть экспортный потенциал. И прежде чем подавать заявку на регистрацию, нужно проработать стратегию и тактику патентования, нужно определиться, где вы будете патентоваться, что вы будете патентовать, будет ли это изобретение или полезная модель или вы будете сохранять данную разработку в режиме ноу-хау. Нужно примерно оценить сроки патентования, так как выходить на рынок, в идеале, уже нужно с патентом. Есть случаи, когда это надо делать очень быстро, есть случаи, когда какое-то время разработку надо подержать в режиме ноу-хау и вовремя выйти с патентом на рынок. Именно для этого и существуют патентоведы и патентные поверенные.

Это специалисты, которые сдали экзамен и внесены в реестр Роспатента. Деятельность патентных поверенных регулируется Федеральным законом от 24 декабря 2008 года № 316-ФЗ «О патентных поверенных».

К патентным поверенным и патентоведам обращаться нужно обязательно. Самодеятельность в попытках регистрации РИД ни к чему хорошему не приводит. Именно качество подготовки заявки позволяет вам обеспечить полноценную охрану РИД в целом после получения патента, кроме того, дает определенные гарантии, что у вас высокая вероятность прохождения экспертизы в патентном ведомстве и т. д.

Необходимо привлекать специалистов, и эти затраты окупятся.

− Как работнику защитить собственные разработки от работодателя и коллег?

− Я рассказала об этом. Могу только добавить, что для того, чтобы не возникало конфликтов между работником и работодателем очень важно, чтобы в организации был локальный нормативный акт о служебных РИД.

Важно, чтобы в трудовом договоре и должностных инструкциях работника было прописано, в каких случаях РИД принадлежит работнику, а в каких работодателю. Если это нормально один раз сделано, данная ситуация сводит практически к нулю вероятность споров между работником и работодателем по РИД и, что еще немаловажно, является гарантией для работодателя, что работник не уйдет с данной разработкой. Он всегда сможет доказать, что РИД являются служебной разработкой.

− Каким должно быть авторское вознаграждение за РИД?

− Со своей стороны работодателю важно помнить, что за все служебные РИД он обязан платить вознаграждение работнику-автору данного РИД.

И размер вознаграждения также должен быть определен тем самым локальным нормативным актом, который обязан существовать в организации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июня 2014 года № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы» определены ставки по объектам патентного права. Все остальное – на усмотрение работодателя или по договоренности работодателя и работника.

Согласно поправкам к ГК РФ, вступающим в силу с 01.10.2014, Правительство РФ вправе устанавливать ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы (далее – РИД). Утверждены Правила выплаты. Вознаграждение за создание РИД должно составлять 30 % средней зарплаты работника, являющегося автором изобретения, за последние 12 месяцев, и 20 % средней зарплаты работника, являющегося автором модели, образца, за последние 12 месяцев. Выплата производится единовременно. Зарплата исчисляется на дату подачи работодателем заявки на получение патента на РИД, либо на день принятия им решения о сохранении информации о них в тайне, либо на день передачи работодателем права на получение патента другому лицу.

За использование РИД работодателем автору выплачивается вознаграждение в размере его средней зарплаты за последние 12 месяцев, в которых РИД были использованы. Выплата производится в течение месяца после истечения каждых 12 месяцев, в которых использовались РИД. Если работодатель предоставил иному лицу право использовать РИД по лицензионному договору, то автору выплачивается вознаграждение в размере 10 % суммы обусловленного договором вознаграждения.

При передаче права на получение патента или исключительного права вознаграждение автора составляет 15 % предусмотренного договором вознаграждения. Правила не касаются случаев заключения работодателем и работником договора, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения.

− В зависимости от чего устанавливается время действия патента?

− Срок действия патента устанавливается с даты приоритета. Дата приоритета – это дата подачи заявки в национальное, региональное патентное ведомство, бюро ВОИС. Возможно испросить более раннюю дату.

Можно воспользоваться выставочным приоритетом. Если ваша продукция или разработка демонстрировались на международной выставке, то первое – вы обязаны в течение полугода с даты экспонирования подать заявку в Национальное патентное ведомство. В противном случае ваша заявка потеряет такой важный критерий, как абсолютная мировая новизна. Если вы своевременно подаете заявку в рамках этого срока, то вы можете испросить более раннюю дату приоритета.

То есть ту самую дату, когда это экспонировалось. Иногда это важно. Патент нужен своевременно. Иногда он нужен раньше, иногда позже. Но точка отсчета – это дата подачи заявки.

− Были ли в вашей практике случаи курьезных решений, на которые был получен патент?

− Дело в том, что патентное ведомство не оценивает курьезность или, простите, глупость самого патентуемого решения. Эксперт патентного ведомства оценивает заявленное техническое решение в соответствии с критериями патентоспособности, и если это техническое решение, например, изобретение, соответствует трем принципам – новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость, даже несмотря на «необычность» заявки, патентное ведомство обязано выдать патент и не может отказать в выдаче.

Что касается товарных знаков, если они противоречат общественной морали, используют ненормативную лексику, патентное ведомство может отказать в регистрации.

Но только по четко определенным критериям, которые определены законодательством и подзаконными актами.

В качестве примера можно привести варианты товарных знаков: «Ешкин кот», «Ядрена Матрена». Роспатент счел эти выражения ругательством, непристойным, ненормативной лексикой. Товарный знак «В кругу семьи» – для алкогольных напитков также не был зарегистрирован, так как регистрация противоречит общественным интересам и др.

− С какими проблемами в сфере охраны интеллектуальной собственности в России сталкиваются предприниматели?

− Основные проблемы – это отсутствие специалистов, которые могут оказать поддержку предпринимателям. Здесь была бы крайне важна помощь государства. Государство, безусловно, предпринимает определенные действия, но этого недостаточно для прорыва в сфере инновационного развития. На сегодня предприятиям малого и среднего бизнеса возмещается часть средств, потраченных на патентование. Но это тоже пока полумера. Государству необходимо оказать более действенную поддержку стартапам и предприятиям среднего и малого бизнеса.

Все-таки патентование – не дешевое удовольствие.

Второе – это отсутствие правовых знаний и правовой нигилизм, который свойственен россиянам.

Третье – это недостаточный уровень знаний и у инвесторов, которые входят в компании, не обеспечивая свои гарантии, обеспечением правовой охраны ИС.

В России есть еще проблема – в рамках госконтрактов, которые финансируются за счет средств федерального бюджета, прописывается только обязательное получение патента в РФ. Госзаказчики не обеспокоены патентованием за рубежом, что приводит к тому, что мы не обеспечиваем правовую охрану даже разработок военного, специального и двойного назначения за рубежом. Это основные проблемы, и они одинаковые, что для крупных предприятий, что для стартапов.

При этом, если мы возьмем мировую статистику по количеству патентуемых разработок, то лидер по патентованию – это КНР, в год одна китайская компания подает больше заявок по процедуре РСТ, чем вся Россия. КНР давно перешагнули рубеж в 1 млн заявок в год в Национальное патентное ведомство, сейчас порядка 1,5 млн заявок. При этом в РФ подается порядка 40–45 тыс. заявок.

Компания Huawei подала 5405 заявок по процедуре РСТ в 2018 г. [1]. А вся Россия менее 1000 заявок в год. Еще одна проблема в том, что именно руководители компаний (генеральные директора) зачастую являются одой из причин того, что РИД не охраняются, то есть не патентуются. Руководители не понимают ценности РИД как нематериального актива и, соответственно, экономят на патентовании, на найме на работу специалистов, которые могут организовать на предприятии порядок управления правами на РИД.

И это большая проблема. Многие руководители так и говорят, что нет гарантий, что это будет приносить прибыль, и т. д. Прибыль, может быть, и не будет приносить, но зафиксировать за собой уже существующий рынок конкретной продукции может помочь только интеллектуальная собственность.


Место проведения: